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今天,青海省高级人民法院发布了10项典型案件,涉及商标侵权,侵犯互联网上作品信息的传播权,对专利侵权的不满行政决定和外观设计专利侵权。在一系列权利纠纷等中,通过发挥教育指导和示范典型知识产权案件的作用,鼓励创新,促进民族文明和社会进步。
案例1。一家技术公司起诉西宁市一家通信服务部门,侵犯了“小米”和“小米”的商标权。
基本案例:“小米”和“”商标注册人是一家技术公司,批准的产品为Class 9台便携式计算机,移动电话,录音设备,耳机等。2017年6月18日,一家技术公司委托知识产权代理公司购买了在外盒表面印有“”徽标并在其上印有“”字样的耳机。在公证人的监督下,手机维修中心的外包装箱表面。 ,将“小米”标志闪充设置,并获得由西宁市通信服务部门盖章的收据收据和POS机信用卡收据。经技术公司识别后,该产品不是该公司或其授权的任何公司生产的产品,并且是伪造技术公司的注册商标的产品。一家技术公司随后向法院提起诉讼,要求西宁市的通讯服务部门停止侵权并赔偿3万元人民币的赔偿。此外,一家科技公司为购买涉嫌侵权的产品支付了100元,由于此案,律师的费用为5000元,调查服务的费用为4000元。
【判决结果】西宁市中级人民法院一审判决,涉案商标是科技公司通过合法程序取得的注册商标。现在处于保护期,其商标专有权受法律保护。未经注册商标专用权所有人的许可,他人不得在相同种类的商品或类似产品上使用相同或相似的商标来销售侵犯注册商标专用权的产品。构成对注册商标使用专有权的侵犯。在这种情况下,被控侵权商品与拥有注册商标专有权的技术公司的商品相同。被侵权商品中使用的商标的主要部分与注册商标基本相同。通信服务部门确定商标的专有使用权是立即停止销售侵权商品并赔偿某技术公司的经济损失。通讯服务部门提出上诉后,二审驳回了上诉。合理使用抗辩权对版权法保护作者作品的目标具有一定的反平衡作用。合理使用规则使法院能够避免将版权法严格地应用到损害法律最初鼓励的创新活动的角度。为了确定作品的使用是否合理,应把握以下因素:1。作品的目的和特征,包括该作品是用于商业还是非营利性教育; 2。受版权保护的作品的性质; 3。使用工作量; 4。使用行为对受版权保护作品的潜在市场和价值的影响; 5。作品的使用是否侵犯了权利人的其他权利。对于“合理使用”分析,它保持了灵活的理解。在理清著作权保护目的的前提下,并非孤立地看待上述内容,而是进行了案例分析,考虑了所有因素,取得了全面的平衡,合理地运用了规则的适用性。角色。
案例3。某生态公司对知识产权专利侵权行政决定判决案件不满意
【基本案例】知识产权认为,某生态公司在项目中使用的施工方法属于所涉及的专利保护范围。并做出了“专利处理决定”,决定生态公司应立即停止使用侵权的施工方法。一家生态公司对此不满意,并提起了行政诉讼,要求撤销知识产权局的“专利处理决定”。
【判决结果】西宁市中级人民法院一审判决,依法规定,某知识产权局有权处理涉及专利侵权纠纷的诉讼。在收到第三方的处理专利侵权纠纷的请求后,它根据法律程序提起了诉讼。在向双方送达处理决定书后,某个知识产权局未违反处理涉及的专利侵权纠纷的行政程序中的法定程序,并且其侵权事实的证据是确凿的,证实了一家生态公司构成了正确的侵权行为,并据此决定拒绝生态公司的诉讼。在一家生态公司提出上诉之后,经过二审协调,一家生态公司自愿撤回了起诉。
【典型含义】法治是治国的基本方式。为了全面促进法治,我们必须坚持建设法治国家,法治政府和法治社会。这就要求行政执法人员运用法治思想和法治来规范行政执法,增强标准化意识,在法律框架内工作,解决问题,促进解决冲突,以确保社会和谐。行政裁决是解决“政府”与人民之间矛盾,依法审理知识产权行政案件的“润滑剂”。还必须维护知识产权的行政秩序,支持行政机关依法制裁侵权行为,促进知识产权的行政保护,满足人民对行政执法的新期望和要求,并实现原告,行政机关和法院的“三赢”局面。
案例4。宁波一家公司起诉西宁一家超市,卖火机的作家在一系列案例中侵犯了外观设计专利权。
【基本案例】宁波一家公司是外观设计专利的专利许可,其名称为“更轻(X2)”右支架。 2018年11月17日,它在西宁的一家超市购买了10支打火机,总价20元。案中涉及的打火机与案中所涉及外观设计专利的专利证书中的外观设计证书相类似。在诉讼中,西宁市的一家超市和程某提交了该案打火机的销售订单,并提供了先前卖方的名称,经营者的名称以及营业地点的信息,并提交了一份慈溪市某公司发布的此案涉及打火机。生产和销售证明。
【裁判结果】西宁市中级人民法院的一审判决认为,西宁一家超市出售的打火机,成某某和经宁波公司许可使用的专利设计产品均为打火机,整体视觉效果该外观设计与获得专利的外观设计产品没有实质性差异,并且组成相似。应当确定售出的打火机属于所涉专利权的保护范围。未经专利权人的许可,西宁的一家超市和某成某销售的产品外观设计与他人的专利相似,构成了对专利外观设计的侵犯。但是,它已提交证据证明涉案货物的合法来源,因此它不支持宁波一家公司要求赔偿损失。然后,他判处西宁一家超市和某成城立即停止销售侵权产品,并拒绝了要求宁波公司赔偿损失的诉讼。在对这一系列案件提出上诉之后,经过调解,双方达成和解协议并履行了该协议。宁波一家公司撤回了起诉。
【典型含义】授予外观设计专利后,未经专利权人许可,任何单位和个人不得为生产和经营目的制造,承诺出售,销售或进口其外观设计专利产品。对于与外观设计专利产品相同或相似类型的产品,如果将相同或相似的外观设计用作授权外观设计,则该侵权的外观设计应视为属于外观设计专利的保护范围,并且构成侵权。本案所涉及的打火机涉及对设计和实用新型的侵权。根据规定,该实用新型案直接向最高法院上诉。在三级法院法官的沟通协调与共同努力下,促请当事各方达成和解,最终撤诉,取得了很好的社会效果。
案例5。北京一家公司诉娱乐城市西宁一家KTV歌曲播放器播放侵犯版权的歌曲,展示一系列纠纷案
【基本案件】北京一家公司享有234件放映和保护的专有权作品包括《天上的恋人》。 2019年6月2日晚上,北京的一家公司在西宁一个娱乐城里输入了一个“ B09盒子”,并使用盒子中的指点设备查找,点击并播放有问题的歌曲。在诉讼中,西宁市的一个娱乐城市未提交证据证明其对所涉及作品的筛查已获授权。北京一家公司支付的公证费为1200元,律师费为2700元,KTV网站消费为498元。后来,北京一家公司起诉法院,责令西宁某娱乐城停止侵权,立即从音乐库中删除侵权作品,同时赔偿经济损失和合理的5000元停止费用。侵权。
【裁判员的结果】法院裁定,在西宁市的一个娱乐城市,未经许可,没有付款,该案件的187首首音乐作品通过KTV卡拉OK设备获利。通过技术设备将案件公开复制该作品的行为侵犯了北京公司的放映权,应当制止侵权行为并赔偿损失。在综合考虑了涉及的作品类型,侵权痕迹的数量,侵权的性质,侵权的范围等之后,最终决定是西宁市的一个娱乐城市及其经营者立即停止展示187件有问题的作品,赔偿北京某公司经济损失和合理费用4389元。
【典型含义】 KTV运营商在向制造商购买自动点唱机设备时支付了相应的对价,这仅意味着其获得了自动点唱机设备的所有权和使用权,因此没有获得在自动转播机中展示作品的权利。音乐库。自动点唱机设备的合理防御主题仅限于发行人和副本的出租人,并且KTV运营商未包括在此列表中。从主观错误的角度来看,即使所讨论的歌曲是由自动点唱机制造商提供的,作为实际用户和最终受益人的KTV运营商也应审查歌曲的来源和授权,从主观上很难确定没有错。取得音乐库的KTV经营者,应当分别取得依法展示权利的许可,并支付著作权使用费。
案例6:杨某生产和销售假药罪,张某生产假药罪,徐某某等人销售假药罪以公司名义参加招标,签订买卖合同,参加诉讼和欺诈民事调解。检察机关依法进行监督,未采纳检察建议后继续跟踪监督,有效维护了检察监督的权威,依法保护了民营企业的合法权益。
【监督结果】青海省高级人民法院于2017年11月3日判决,指示海西州中级人民法院重审此案。 2018年12月27日,海西省中级人民法院作出民事判决,认为所涉调解书的内容并非甲公司的意图,应予撤销。判决为:撤销海西州中级人民法院民事调解书;判决生效后三十日内,胡某将一次性支付货款的人民币和利息。
案例7。一家能源公司起诉一家技术公司进行3000吨生物液体燃料项目。项目环境影响报告书未通过复审,要求中止技术咨询合同并赔偿损失。
【基本案例】一家能源公司和一家技术公司2018年6月12日签署了《技术合同》,规定一家技术公司应向一家能源公司提供一个年产3000吨生物液体燃料的项目,以准备项目环境影响报告书报批,除特殊政策影响因素外,必须保证评审会通过。一家技术公司已根据一家能源公司提供的相关信息编制了一份《建设项目环境影响报告》。在2018年9月5日举行环境影响报告书技术评估会议时,项目审查会议认为一家能源公司的场地位于共和县的桥头堡,土地使用为居住用地,场地选择是不合理的。建设项目环境影响报告表失败。能源公司未在项目备案文件到期后30天内申请延期程序,也未进行相关的搬迁程序。后来,一家能源公司起诉法院终止“技术合同”,一家技术公司退还了合同预付款,并承担了逾期未履行的合同责任。
【判决结果】海南省中级人民法院的一审判决认为,技术咨询合同是一方为另一方订立的为对方提供可行性论证,技术预测,专项技术调查,分析和评价报告的合同。一个特定的技术项目。有关技术咨询合同的争议。本案中“技术合同”的签署是基于双方的真实意图,是有效的合同。能源公司不能搬迁,实际上不能继续履行合同,应予取消。这不是由于技术公司的行为,也不构成违约。根据该判决,合同被取消,诉讼请求能源公司要求技术公司退还预付款并承担逾期违约责任。宣判后,双方均未提出上诉。
【典型含义】此案是有关技术咨询合同的第一项争议。关于技术咨询合同的定义,《合同法》第356条第1款没有直接定义,而是采用枚举的方法进行规定。也就是说,除了“提供可行性论证,技术预测,特殊技术调整和具体技术项目的分析报告”所缔结的技术咨询合同外,技术咨询合同还可以包括其他类型的技术咨询合同。功能与特定的技术项目有关。本案涉及的环境影响评价报告的合同结果,合同对象和合同目标反映了工程分析,水环境,大气环境,声环境,生态和固体废物,包括环境质量,环境标准和对环境的影响。大气和土壤。技术咨询中应包括对水流中化学物质和非化学物质等技术问题的技术分析,演示,评估,预测和调查等技术建议。在准确确定案件起因的前提下,案件对案件事实进行了客观,详细的描述,清楚地反映了案件的原始情况,作出了有理有据的判决,中止了判决并提起诉讼请求。当事人退还合同预付款并承担违约责任被拒绝。判决均服从无上诉,实现了法律效力和社会效力的统一,具有一定的典型意义。
案例8。一家涂料公司起诉一家照明公司侵犯景观路灯(D155)设计专利权纠纷
【基本案件】 2015年,一家涂料公司获得了景观路灯(D155)的外观设计专利。设计要点在于整个产品的外观。照明公司的业务范围包括交通信号控制系统,LED交通信号灯,灯杆,灯,太阳能电池组件的制造,加工,安装工程设计,施工,安装等。2018年,照明公司签署了《青海省政府采购与西宁市城中区市政公共服务中心签订的“项目合同”,规定照明公司在城中区七一路提供灯杆,光源和其他设施,以更换路灯。 2018年8月20日,一家绘画公司向公证人申请证据保全和公证。公证人员对七一路沿线的景观灯进行了现场盘点。沿齐义路乘公交车记录从东到西的全过程,刻录两张CD,并颁发经公证的证明。 2018年9月26日,一家油漆公司要求法院以照明公司安装和使用上述产品为由,命令照明公司立即停止制造,销售并承诺出售侵权产品,销毁库存产品和特殊产品。景观路灯未经允许。模具和经济损失以及律师费,公证费等各种合理损失的赔偿(每79盏路灯10000元人民币,侵权损失共计人民币;律师费,公证费4500元人民币,运输费500元人民币)。一家照明公司认为,莲花作为路灯的整体外观是众所周知的设计概念。在得知涉及该案例的路灯设计中涉及的路灯后,它自愿停止了所有诉讼,并且没有故意侵权。公共项目,一家照明公司在该项目中未获利,以中国重视知识产权保护为由主张过度利益是不合适的。在这种情况下,每盏路灯不会产生10000元的利润。赔偿与事实和法律不符,有偏差,不应支持合理水平的实际损失。
【判决结果】西宁市中级人民法院一审判决,本案涉及的侵权产品和专利产品为路灯,属于同一类型的产品,可以比较。或类似的外观。经过比较,涉嫌侵权的外观设计与所涉及的专利构成相似的外观设计,涉嫌侵权的设计属于所涉专利权的保护范围。未经专利权人许可生产,销售涉嫌侵权产品的照明公司,应当依法承担相应的民事责任。然后,他决定照明公司停止生产和销售侵权产品,并赔偿油漆公司经济损失和为制止侵权所支付的合理费用,共计6万元。一家绘画公司以一审判决的赔偿额显然太低为由提起上诉,并要求二审判决更改判决。青海省高级人民法院认为,经过审理,一家涂料公司未能提供新的证据证明其实际损失或专利许可费,并且其确定每盏路灯获利10000元的猜测缺乏客观性,因此不能作为一项证据。侵权者获利的依据。 。因此,上诉被驳回,维持原判。
【典型含义】判定案件涉及的外观设计是否侵权的关键是两个外观设计是否相同。在确定外观设计是否相同或相似时,专利外观设计和侵权外观设计的设计特征应基于外观上整体视觉效果的综合判断。应该指出的是也就是说,公众是否可以区分不同设计之间的形状等,这种识别程度应与专业设计师对形状等细微变化的关注区分开。在这种情况下,将侵权设计与相关专利进行比较时,将详细描述并列出两者之间的相似性和主要区别,并将路灯后部的设计和细节悬挂在大约十米高的天空中。无法观察到两者的设计。经过综合判断,两者的整体视觉效果没有实质性差异。基于普通消费者的知识水平和认知能力,很难有效地区分两者之间的上述差异。侵权外观设计属于本案所涉专利权的保护范围,为确定外观设计是否相同或者具有相似的典型意义提供有效的实践。
案例9:永和餐饮公司诉西宁一家快餐店侵犯了“永和豆浆”的商标权
【基本案】永和餐饮公司是“永和豆浆”注册商标的专有所有人,并获得授权用自己的名字捍卫权利并获得赔偿。 2016年1月,“永和豆浆机”注册商标被认定为上海市著名商标。西宁一家快餐店的业务范围是餐饮服务。店门前有“永和豆浆”字样,门中间有“永和豆浆”字样,柜台左上方的食物照片,照片下面有“永和豆浆”字样。门票上印有“永和豆浆”字样,餐具和餐巾是环形的,带有厨师帽的头像图标和“家庭永和豆浆”字样。一家永和餐饮公司向法院起诉,要求西宁一家快餐店立即停止使用“永和豆浆”这个词,并赔偿9万元人民币的经济损失和合理费用,以制止侵权行为。
【裁判结果】西宁市中级人民法院的一审判决认为,快餐店在餐厅的门和室内装饰上使用“永和豆浆”商标或“永和豆浆家族”字样,收费票,餐具和餐巾纸,与“永和豆浆机”的注册商标相似,足以引起消费者的误解,很容易误导他人,认为这家商店与“永和豆浆机”有关。永和餐饮公司提交的特许经营合同证明,该商标的注册使用费为每年人民币60,000元,西宁市一家快餐店已经开始营业。一年半,据此,西宁一家快餐店立即停止使用“永和豆浆”一词,并向永和餐饮公司赔偿。 9万元。西宁一家快餐店提起上诉后,保持原句。
【典型含义】商标是企业品牌文化的精髓,建立企业品牌形象是企业奋斗的核心。擅自在同一产品上使用与其注册商标相似的商标,或者在相似产品上使用与其注册商标相同或相似的商标,这很容易导致混淆,是一种侵权行为使用注册商标的专有权。商标侵权的赔偿额是根据权利人因侵权遭受的实际损失确定的。如果实际损失难以确定,则根据侵权人获得的利益确定,而权利人的损失或侵权人获得的利益难以确定。 ,请参考商标许可费的倍数确定。尽管青海省高院二审以一审裁定商标使用费为每年人民币60,000元,但没有依据。但是,西宁市第二家快餐店提交的非盈利手写凭证既不是新证据也不是真实性。一家永和餐饮公司无法证明其侵权造成的实际损失,也无法证明西宁一家快餐店因侵权而获得的利益。考虑到西宁某快餐店的性质,地块,营业时间,本案中永和餐饮公司注册商标的知名度,由于本案的困难等因素,赔偿9万元永和餐饮公司提出的建议是合理的,因此上诉被驳回,维持原判。该判决正确运用了商标侵权赔偿标准,客观地分析和讨论了证据内容,不仅保护了当事人的诉讼权,而且维护了司法权威,具有很好的示范作用。
案例10。内蒙古的一家工业公司诉内蒙古的一家化学公司,宁夏的一家贸易和贸易公司,三门峡的一家高科技公司以及青海的一家重型公司。侵犯商业秘密。三门峡的一家贸易公司和一家高科技公司发出邀请,竞标该公司2万吨重的钠金属项目的电解池阴极和电解池基地。招标的第五部分是招标商品清单,技术规格和要求,并附有阴极和电解池底座的有关图。 2016年12月,内蒙古的一家化工公司分别与宁夏的一家工贸公司和三门峡的一家高科技公司签署了一项协议,规定两家公司分别为130个电解槽提供130个电解槽底座和130个电解槽阴极。内蒙古化工公司。之后,宁夏的一家工贸公司与青海的一家重型公司签署了一项技术协议,规定青海的一家重型公司应完成130个电解槽单元的生产和安装。之后,2017年6月,内蒙古一家工业公司向河南省三门峡市中级人民法院和青海省大同县法院申请了诉讼前证据保全,要求对上述合同,招标书,图纸及相应材料进行证据保全加工产品。两个法院均已采取安全措施。
2008年至2009年,内蒙古某工业公司退休人员张某某和温某某涉嫌侵犯商业秘密。内蒙古阿拉善盟中级人民法院裁定张某某和温某某构成侵权。侵犯商业秘密罪的处罚不同。在刑事案件的审理过程中,案件涉及的金属钠电解池底座,阴极和其他设备的设计的一部分被确定为公众不了解的技术信息,被确定为商业秘密。
【判决结果】西宁市中级人民法院认为,该案所涉合同为合同。承包商是宁夏的一家工贸公司,三门峡的一家高科技公司和青海的一家重型公司。承包商没有太多责任注意此审查,也不能根据提供的图纸判断相关信息是商业秘密。这三家公司没有任何过错地承包了相关设备的制造,他们的行为并不构成对内蒙古一家工业公司的侵权。 。在张某某等侵犯商业秘密的情况下,电解池的底座,阴极和底座的装配图与本案所涉及的设备和图纸相同。如果相关技术信息直到2017年仍是机密,则表明该技术信息最早于2006年被泄露,并且内蒙古的一家工业公司尚未提交有关是否消除泄露影响和影响的相关证据。除去。内蒙古的一家工业公司仅在2017年获得了使用技术信息的权利。2016年11月,内蒙古的一家化学公司已开始邀请校准以制造相关设备,这表明内蒙古的一家工业公司不是唯一的知道该信息及其购买的公司已被公知作为其商业秘密,其技术信息应承担由此带来的商业风险。内蒙古的一家化学公司并不构成对内蒙古一家工业公司的权利的侵犯。因此,判决驳回了内蒙古某工业公司的诉讼请求。
【典型含义】商业秘密是指未知的技术信息和商业信息,可以为权利人带来经济利益,是实际的,并受到权利人采取的保密措施的约束。商业秘密的前提是公众不知道的,它是相对的权利,商业秘密的排他性不是绝对的也不是排他性的。他们的身份与第一人称相同。为了防止信息泄露,商业秘密权利人应根据其商业价值的具体情况,积极采取合理的保护措施,并努力将侵权风险降到最低。这是机密措施在商业秘密构成中的价值,也是这种情况下的典型判断含义。
|编辑:朵朵
|青海省高级人民法院律师:延辉律师